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镇江专利申请要经历哪些流程?
镇江商标注册,商标注册,商标注册代理,显著性是商标法上最为重要的概念,同时又是意义十分含混的术语。各种文献在涉及显著性问题时常常不加区分地混用不同的词语,而同一词语在不同语境下往往又可作不同的理解。商标法第十一条下列标志不得作为商标注册:
(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;
(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;
(三)其他缺乏显著特征的。
前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。显著性是商标的内在要义。我国现行商标法第十一条第一款对于因缺乏显著性而“不得作为商标注册”的情形作出了明确规定。在商标授权程序中,国家工商行政管理总局商标评审委员会适用该条款的标准一直较为严格,司法审查过程中,法院在大部分情形下似乎也默许了这种做法。
根据商标与其所标识的商品的关系,一件潜在的商标可以分为通用的、描述的、暗示的或任意的、臆造的。通用名称,是指某特定的商品所属种类或类别的名称,不能申请注册为商标得到保护;描述性标志,即描述商品的特点或特性,其一般不能申请注册为商标获得保护,但在证明具有“第二含义”后可以申请注册为商标;暗示性标志,即暗示而不是描述商品的某种特性,它需要消费者通过想象判断商品的性质,不必证明“第二含义”即可申请注册为商标得到保护;任意或臆造标志与使用它的商品无关,无需证明“第二含义”即可申请注册为商标得到保护。
就标志的显著性来看,通用标志永远不可能用来区别来源,描述性标志要求具有“第二含义”才能成为显著标志,暗示性标志和任意性或臆造性标志被认为具有内在显著性。将上述理论划分对应于现行商标法第十一条第一款的内容,“通用标志”对应于“仅有本商品的通用名称、图形型号”;“描述性标志”对应于“仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点”;“暗示性标志”和“任意或臆造标志”则不属于现行商标法第十一条第一款规定的“不得作为商标注册的情形”。
然而,问题在于“是否具有显著性”并不是客观事实的判断问题,而是具有很强主观判断因素的法律问题。但是,实践中可能存在的问题是,对于那些并非属于现行商标法第十一条第一款第(一)项与第(二)项情形的“暗示性标志”和“任意或臆造标志”也禁止其注册为商标。例如,对于“化妆品”“指甲油”等商品,申请注册“小女孩Littlegirl”商标,是否属于现行商标法第十一条第一款第(二)项规定的情形?对此,国家工商行政管理总局商标评审委员会认为,其“直接表示了商品的用途、消费对象等特点,不得作为商标注册”,法院也支持了这种观点。
正如前文指出的,显著性的裁判是法律问题,且具有主观性,故不存在“绝对真理”。不过,值得思考的是,为什么会存在这种相对比较严格的裁判标准?笔者认为,这与“商标授权”的思维有关系。一方面,既然是“授权”,当然也就可“授”可不“授”;另一方面,考虑到仅仅是在“授权过程中”,不“授”的话,申请人也没有太大的损失。那么,这种“商标授权”思维与“知识产权是私权”的论断是否契合,仍有待进一步探讨。
什么是专利专利便是专利法傍边根本的概念。社会上对与它的知道一般状况有三种含义:一是指专利权;二指的便是遭到专利权维护的创造创造;三是指专利文献。例如:我有三项专利,指的便是我有三个专利权;这产品包含了三项专利,便是指这项产品运用了三项遭到专利权维护的创造创造(专利技能或许是外观设计);我要去查专利,便是指要去查阅专利文献。专利法中所说到的专利其首要是指专利权。所谓专利权便是由国家知识产权主管机关依据专利法颁发申请人的一种施行其创造创造的专有权。
当一项创造创造完结以后,往往会发作各种杂乱的社会联系,其间首要的便是创造创造应当归谁一切和权力的规模以及怎么运用的问题。没有遭到专利维护的创造创造难以解决这些问题,其内容走漏以后任何人都能够运用这项创造创造。创造创造被颁发专利权以后,专利法维护专利权不受侵略,任何人要施行专利,除法令还有规矩的以外,有必要得到专利权人的答应,并按双方协议支付运用费,否则便是侵权。专利权人有权要求侵权者中止侵权行为,专利权人因专利权遭到侵略而经济上遭到丢失的,还能够要求侵权者赔偿。假如对方拒绝这些要求,专利权人有权申请处理专利作业的部分处理或向人民法院申述。专利权是一种知识产权,它与有形财产权不同,具有时间性和地域性限制。
专利权只在必定期限内有效,期限届满后专利权就不再存在,它所维护的创造创造就成为全社会的一起财富,任何人都能够自由运用。专利权的有效期是由专利法规矩的。专利权的地域性限制是指一个国家颁发的专利权,只在颁发国的法令有效管辖规模内有效,对其他国家没有任何法令约束力。每个国家所颁发的专利权,其效力是相互独立的。专利权并不是随同创造创造的完结而主动发作的,需求申请人依照专利法规矩的程序和手续向国家知识产权局专利局提出申请,经国家知识产权局专利局检查,以为契合专利法规矩的申请才能颁发专利权。假如申请人不向国家知识产权局专利局提出申请,无论创造创造怎么重要,怎么有经济效益都不能颁发专利权。
取得专利权的创造创造有必要将创造内容在权力要求书、阐明书或图片、相片中充沛揭露,因为在把无形的创造创造变成专利权这种权力时,要靠权力要求书或图片、相片来划定维护规模,而这些揭露的内容是支撑权力存在的惟一依据。记载创造创造内容的阐明书、权力要求书或许图片、相片便是专利文献中重要的部分。
任何单位或个人认为该专利权的授予不符合专利法规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效的制度,实际中也会有被宣告无效的专利的情况,那么专利被宣告无效后,之前的生产、销售行为构成侵权吗?专利宣告无效要注意哪些呢?
1、专利无效宣告过程中切忌一切都推给律师,这种情况往往会导致重要证据的遗失,导致无效失利;
2、专利无效宣告整个过程中请求人应当极力配合代理律师进行取证或者提示证据出现的可能点;
3、充分了解案情尤其是专利权人是否存在批量起诉情形,应当积极联络各被告,沟通信息,尤其是证据的交换;
4、专利无效宣告口审切忌踩点拿分,应当有的放矢,对于可上可下,模棱两可的证据及方案应当有所舍弃;
5、严格遵从专利无效宣告中关于程序的规定,对于需要补充证据、观点的,应当在法定期限内提出,否则将不予接受;
6、专利无效宣告理由陈述应当充分结合证据进行,切忌囫囵吞枣。
近两年来,中国企业的品牌意识日益增强,商标申请量不断增加,去年镇江商标注册申请量已经一跃成为世界第一。按照商标局发布的数据,在如此大的商标申请量下,据统计去年商标驳回率(即注册失败商标局不批)高达30%,因此,商标起名成为一件很困难的事,那么,怎么样取名才能让商标申请的通过率高一些呢?下面小编为您答疑:
一、正确区分商标名称和公司名称很多人认为:公司名称注册下来,商标也随之可以申请,其实是错误的。公司名称是区域性的,商标是全国性的,申请前检索的范围是不一样的,因此结果也一定不一样,公司名称并不一定能够申请成为商标名称的。
二、取名时不要使用常见的、大众的词汇现如今,商标申请量十分大,有许多客户喜欢使用大众词汇作为商标注册名称,而这样的商标名称重合率非常的高,从今年的申请来看,基本没有简短的,大众的词汇单独注册成功,除非是在前面加字产生不一样的含义。在使用英文名称注册商标时,像SUN、BLUE、MOON之类的单个词汇很难注册成功,英文商标的审查除了要审查英文的近似性以外,还要同时审查翻译过来的中文,出现率很高的词汇基本无法通过。因此,英文的申请建议用无含义的字母组合。或者在这些单词前面加字母构成无含义的词汇。
三、不要使用表示产品性能或者特点的词汇在商标注册时也要避免使用行业内通用词汇,避免使用表示产品特色的词汇。比如:第9类电子通讯,很多商标喜欢带“通”字;第25类是服装类,则喜欢带“美”、“好”、这些字眼区别性比较低,难以增加商标通过率。
四、避免用虚词起名时,“之”、“斯”、“特”、“尔”、“乎”之类的虚词不会增加商标的通过率,比如“东方龙”与“东方之龙”商标,后者一般会因为前者而注册失败。
五、正确认识组合商标先许多客户喜欢用中英文组合或者加图形的组合商标,但对组合商标的认识却不足,很多人常常认为虽然英文商标近似,但加上中文就能申请成功了。但是实际上,组合商标只要其中一个要素构成近似,整体就构成近似商标,比如:英文近似,那加了中文也没有区分性,整件商标会全部驳回,最好的解决方法是分开来申请,这样使用上比较灵活,同时也降低了注册的风险性。
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